Изучение особенностей института наследования в Российском гражданском праве - План работы введение: глава изучение института наследования: § Основные теоретические положения о наследовании: § Анализ субъектов наследственных правоотношений: Судебная практика icon

Изучение особенностей института наследования в Российском гражданском праве - План работы введение: глава изучение института наследования: § Основные теоретические положения о наследовании: § Анализ субъектов наследственных правоотношений: Судебная практика






НазваниеИзучение особенностей института наследования в Российском гражданском праве - План работы введение: глава изучение института наследования: § Основные теоретические положения о наследовании: § Анализ субъектов наследственных правоотношений: Судебная практика
страница1/14
Дата конвертации13.04.2014
Размер3.62 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14



О.В. Мосин “Институт наследования в Российском гражданском праве”

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА
(ГОУ ВПО МГУС)



ИНСТИТУТ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ


Юридический факультет


ДИПЛОМНАЯ РАБОТА


Тема: Изучение особенностей института наследования в Российском гражданском праве


Заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин: к.ю.н., проф. И.П. Гришин


Руководитель дипломной работы: к.ю.н., проф. И.П. Гришин


Дипломант: О.В. Мосин


Красногорск

2004

ПЛАН РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ:


ГЛАВА 1. ИЗУЧЕНИЕ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ:

§ 1.1. Основные теоретические положения о наследовании:

§ 2.1. Анализ субъектов наследственных правоотношений:


Судебная практика:


ГЛАВА 2. ФОРМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ:

§ 2.1. Наследование по закону. Этапы эволюции наследования:


Судебная практика:


ГЛАВА 3. ЮРИДИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ:


ГЛАВА 4. ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ И ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ:

Судебная практика:


ГЛАВА 5. ФОРМЫ ПРИНЯТИЯ И ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА:

§ 5.1. Принятие наследства. Способы принятия наследства:

§ 5.2. Отказ от наследства. Право отказа от наследства, способы отказа:



§ 5.3. Наследственная трансмиссия:

Судебная практика:


ГЛАВА 6. НАСЛЕДСТВЕННАЯ МАССА КАК ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И

НЕКОТОРЫЕ ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

НАСЛЕДОДАТЕЛЯ:


§ 6.1. Состав наследственной массы:


§ 6.1. Имущественные права и обязанности:

Судебная практика:


ГЛАВА 7 ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:


§ 7.1 Вклады в Сбербанке:


§ 7.2. Предметы домашнего обихода:


§ 7.3. Объекты авторского права:

§ 7.4. Предприятия:

§ 7.5. Фермерское (крестьянское) хозяйство:

§ 7.6. Земельные участки:



§ 7.7. Квартиры, жилые дома и иных объектов недвижимого имущества:

§ 7.8. Кооперативные квартиры, дачи и гаражи:



§ 7.9. Личные транспортные средства:


§ 7.9. Государственные награды:


§7.10. Ограниченно-оборотоспособне вещи

(сильнодействующие, ядовитые и наркотические вещества и оружие):

Судебная практика:


ГЛАВА 8. РАЗДЕЛ НАСЛЕДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА:


§ 8.1. Порядок раздела наследуемого имущества:

§ 8.2. Особенности раздела наследуемого имущества:

Судебная практика:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫВОДЫ:


СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

ВВЕДЕНИЕ


Актуальность исследования. Институт наследования возник несколько тысячелетий назад с появлением частной собственности. Упоминание о наследовании можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских папирусах и др. Прогрессивное развитие и высокий уровень он получил в римском частном праве. Сравнительную разработанность древнеримского наследственного права обнаруживают XII Таблиц, дигесты Юстиниана (527-565 гг.), законодательство Ульпиниана и другие источники.

Ко временам Древнего Рима относится очевидная истина, что человек как всякий биологический вид смертен. Древнеримская поговорка гласит – momento more (помни о смерти). Жизнь как совокупность физиологических процессов в определенный период времени прекращается, а материальные ценности, вещи, движимое и недвижимое имущество остаются.

Вне зависимости от социального развития общества, экономи­ческой или политической ситуации наследственные отношения су­ществовали, существуют и, несомненно, будут существовать, по­скольку в любом государстве неизбежны две вещи: смерть и налоги. Это является причиной вечной актуальности наследственного права. Как известно, наследственное право занимает одну из лидирую­щих позиций среди наиболее консервативных институтов права. Это подтверждается почти сорокалетним сроком существования прежнего порядка наследования. Однако современная реальность привела к высокой степени несовместимости новых общественно-экономических условий и старых правовых норм.

Появление частной собственности у значительного числа российских граждан сформировало новое отношение к вопросу правоприемственности передачи своей собственности в случае смерти. В начале 1990-х годов изменение в Российской Федерации обще­ственно-политической и экономической ситуации вызвало необходимость существенного реформирования законодательства, восприня­того в силу правопреемства системы права СССР и РСФСР. Поэтому большинство законов и иных нормативно-правовых актов, регулиру­ющих все области общественных отношений, было издано за после­дние десять лет: принята всенародным референдумом Конституция РФ, ряд нормативно-правовых актов в сфере конституционных прав граждан, экономических отношений, части первая и вторая Граж­данского кодекса РФ. Уголовный, Уголовно-исполнительный, Уго­ловно-процессуальный, Семейный, Таможенный, Лесной, Водный и Воздушный кодексы РФ. Однако в некоторых сферах общественных отношений до сих пор продолжают действовать нормативно-право­вые акты СССР и РСФСР. В частности, до 1 марта 2002 года наслед­ственные правоотношения были урегулированы нормами раздела VII Гражданского кодекса РСФСР, принятого в 1964 г., и нормами раз­дела VI Основ гражданского законодательства Союза ССР и респуб­лик 1991 г. Несмотря на то что данные правовые акты действовали в части, не противоречившей законодательству Российской Федера­ции, промедление с принятием части третьей Гражданского кодекса РФ, безусловно, оказывало достаточно негативное влияние, так как положения указанных актов не учитывали особенности изменившей­ся общественной ситуации: формирование института частной соб­ственности, развитие организационно-правовых форм хозяйственной деятельности, признание неотчуждаемости гражданских прав и свобод, их гарантирование Конституцией РФ, приоритет права граждан на судебную защиту нарушенных прав и законных интересов, орга­низация системы местного самоуправления и иные существенные правовые новшества. Скорейшее решение этого вопроса было тем бо­лее очевидно, что гарантированное Конституцией РФ право наследо­вания (п. 4 ст. 35) требовало нормативного закрепления правового механизма его реализации, оформленного законом, поскольку толь­ко таким образом реально может быть использована для защиты интересов физических лиц конституционная норма, обладающая юри­дической силой прямого действия.

Принятие Государственной Думой Российской Федерации 1 ноября 2001 года третьей части Гражданского Кодекса РФ, содержащей нормы наследственного права, явилось ответом на требование времени, общественно-политической и экономической ситуации в нашей стране и стало очевидным ключевым звеном реформирования российского гражданского законодательства. Положения части третьей ГК РФ в ряде вопросов сущест­венно изменяют ранее действовавший порядок наследования: расширен круг наследников по закону, введены новые формы завещательных распоряжений, но новому урегулированы отдельные процедурные вопросы принятия наследства, включены дополнительные положения о порядке наследования и разделе некоторых видов наследственного имущества и т.д. В части третьей ГК РФ четко прослеживается преемственность основных положений и принципов ранее действовавшего законодательства РФ, которое регулировало наследственные правоотношения. Это имеет позитивное значение для правоприменительной практики, так как сложившийся порядок реализации прав граждан в сфере наследования может быть органично включен в содержание нормативных предписаний нового наследственного законодательства.

Таким образом, степень интереса к наследственному праву в настоящее время резко повысилась, достигнув наивысшей точки своего развития. Это не может не отразиться на степени новых научных знаний по вопросам наследования. Важность наследственного права, базирующегося на основах частной собственности, его роль на современном общественно-экономическом этапе развития нашей страны, актуальность темы, определяют цель дипломной работы, связанной с изучением института наследования в Российской Федерации.

Основная цель настоящей дипломной работы заключается в изучении института наследования в Российском гражданском праве и теоретических вопросов, касающихся наследственных правоотношений и особенностей наследования, раздела и хранения отдельных видов имущества.

В задачи исследования входило:

  1. Изучение действующего гражданского законодательства России, в частности части третьей ГК РФ, других нормативно-правовых актов;

  2. сравнительный анализ российского наследственного права с римским частным правом;

  3. рассмотрение видов наследственной массы, особенностей наследования, раздела и хранения отдельных видов имущества;

  4. выявление и анализ проблем, связанных с наследственными правоотношениями;

  5. анализ судебной практики по делам о наследовании и разделе наследуемого имущества;

  6. изучение предпосылок и возможных направлений развития Российского наследственного права.

Научная новизна и практическая значимость работы определяется ее содержанием. - Работа базируется на теоретических, юридических и философских положениях теории права и государства.

Нормативно-правовая база:

1) Конституция РФ (принята всенародным голо­сованием 12 декабря 1993 года). (п. 4 ст. 35) право наследования гарантируется законом.

2) Гражданское законодательство: часть третья Гражданского Кодекса РФ от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г.

3) Федеральные законы: ”О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ; “О производственных кооперативах” от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ; “О сельскохозяйственной кооперации”, от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ; “О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ” от 19 июня 1992 г. № 3085-1; “О крестьянском (фермерском) хозяйстве” от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ; “О госпошлине” от 9 декабря 1991 года № 2005-1; “Основы законодательства о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1”; “Об оружии ”, от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ и др.

4). Другие нормативно-правовые акты. Положение “О государственных наградах Российской Федерации”, утв. Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442; Инструкция “О порядке удостоверения завещаний и доверенностей командирами (начальниками) воинских частей и военно-учебных заведений, начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений”, утв. Минюстом СССР по согласованию с Минобороны СССР 15 марта 1974 г.; Инструкция “О порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти”, утв. Минюстом РФ 19 марта 1996 г.; Инструкция “О порядке удостоверения завещаний начальниками разведочных, арктических и других подобных им экспедиций”, утв. Минюстом СССР по согл. с Мингеологией СССР, Миннефтепромом СССР, Минцветметом СССР, Министерством гражданской авиации СССР, Минуглепромом СССР, ГУ гидрометеорологической службы при СМ СССР, Президиумом Академии наук СССР, ГУ геодезии и картографии при СМ СССР 29 июня 1974 г.

Содержание работы : Работа выполнена на 140 страницах компьютерного текста, содержит 8 глав (каждая глава снабжена материалами судебной практики), 18 подразделов, глоссарий, 127 ссылок.


Salus populi suprema lex – Благо народа - высший закон (Цицерон)

ГЛАВА 1

ИЗУЧЕНИЕ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ.
§ 1.1. Основные теоретические положения о наследовании


С времен Древнего Рима под наследственным правом понимается совокупность норм, определяющих судьбу имущества умершего лица, а также порядок перехода имущества наследникам. Наследственное право опосредует динамику имущественных отношений – переход имущественных благ от одних лиц к другим и содержит элементы вещных прав и обязательственных прав, не совпадая полностью ни с тем ни с другим. По наследова­нием понимается переход имущества умершего лица к одному лицу или к нескольким другим лицам. В результате наследования происходило универсальное (полное) правопреемство. В то же время римское право знало понятие и сингулярного правопреемства, то есть предоставление наследнику не всех, а лишь отдельных прав наследодателя (отказы и легаты)

В развитии римского наследственного права принято различать четыре периода: Первый – наследственное право древнейшего периода. Такое право называлось цивильным наследованием (hereditas). Второй – наследование по преторскому эдикту (bonorum possessio). Третий – наследование по императорскому доюстиниановскому законодательству. Четвертый – наследование corpus iuris civitas по законодательству Юстиниана (527-565) 1. В древнейшее время существовало только successio legitima - наследование по закону. При этом после смерти домовладыки (paterfamilias) все имущество в силу закона автоматически оставалось за агнатской семьей (agnati). Наследниками признавались только агнаты и ближайшие родственники умершего sui heredes, которые к моменту смерти находились под его властью (жена, дети, внуки, усыновленные). Наследственное имущество поровну делилось между ними. Когнаты (cognati), т.е. кровные родственники, получили право на наследование по закону только в преторском праве, которое в свою очередь посчитало несправедливым лишение права наследования ближайших родственников умершего. Позднее стали составляться и первые завещания testamenti, которые первоначально могли быть изложены в двух формах: объявлены и утверждены перед народным собранием либо объявлено воином перед строем в походе или перед сражением. В дальнейшем устное завещание было заменено обязательной письменной формой - для их действительности необходимо было соблюсти немало формальностей. Например, в начале республиканской эпохи любое наследственное распоряжение нуждалось в утверждении народного собрания. В период поздней республики и принципиата большинство формальностей исчезло. Само завещание стало составляться в письменной форме и удостоверяться семью свидетелями.

В римском частном праве наследование было возможно либо по закону (successio legitima), либо по завещанию (successio testamentaria) 2. Римские юристы не допускали возможности наследования после одного и того же лица по разным основаниям. Это означало невозможность, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства – к наследникам по закону. Из XII таблиц следует, что наследование по закону могло иметь место только при отсутствии завещания. Общей закономерностью в развитии римского наследственного права было постепенное усиление принципа свободы завещательных распоряжений (testamentum). Но при любом порядке наследования фигурировали наследодатель и наследник. При этом действовал принцип универсального правопреемства в имущественных правах и обязанностях наследодателя: наследник принимал наследство со всеми его активами и пассивами.

Открытие наследства происходило в момент смерти наследодателя. Для того чтобы вступить в права наследства его было необходимо принять, т.е. выразить акт воли, выражающий фактическое желание наследника принять наследство и тем самым стать собственником наследуемого имущества 3. В римском праве существовало два способа принятия наследства: прямое волеизъявление наследника и фактическое поведение лица, свидетельствующее о принятии им наследства. Срок для принятия наследства установлен не был. Однако длительная неопределенность в этом вопросе могла причинить ущерб кредиторам умершего, поэтому они могли требовать от наследника ответа - принимает ли он наследство или нет. После некоторого периода времени наследник дол­жен был дать ответ. Если ответа не последовало, то это рассматривалось как отказ лица от наследства. Позднее, по кодексу Юстиниана, такое молчание означало согласие лица принять наследство.

Принимая наследство, лицо приобретало не только права, но и стано­вилось правопреемником по всем долгам умершего. Такое право­преемство носило неограниченный характер и не зависело от размера на­следства, которое получило лицо, то есть наследник отвечал по долгам не в пределах полученного им наследственного имущества, а всем принадле­жащим ему имуществом. Избежать такой неограниченной ответственности можно было, лишь отказавшись от наследства. В эпоху империи было установлено, что лица, не достигшие 25 лет, всегда отвечают только в пределах полученного ими наследства. В праве Юстиниана было установлено, что если наследник с участием нотариуса, оценщика и кредиторов в течение трех месяцев со дня откры­тия наследства произведет опись и оценку наследственного имущества, то его ответственность ограничивается размером полученного наследства. 4 Отказ от наследства имел место, если лицо прямо заявило об этом либо не приняло наследство в установленные сроки и надлежащим способом.

Как и римском частном праве наследование в Российской Федерации осуществляется по завещанию и по закону (ст. 1111 ГК). Это не просто перестановка слов (ср.: "по закону и по завещанию" - ст. 527 ГК РСФСР 1964 года). Важнейшие принципы частного права - неприкосновенность собственности, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела (ст. 1 ГК), с которыми перекликается та­кой элемент метода гражданского права, как автономия воли. "Граждане (физические лица) ... приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе" (п. 2 ст. 1 ГК). Право наследовать и завещать имущество входит в содержание правоспособности граждани­на (ст. 18 ГК), которая, по общему правилу, не подлежит ограничению (ст. 22 ГК). "Собственник вправе по своему усмотрению совершать в от­ношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и ох­раняемые законом интересы других лиц..." (п. 2 ст. 209 ГК). "Граждан­ские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон­ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства" (п. 2 ст. 1 ГК). К этим основаниям ограничения гражданских прав, воли участников гражданских правоотношений можно добавить целевое назначение используемого блага, охрану окружающей среды, природы и культурных ценностей 5. Но при всех общих и частных пределах осуществления субъ­ективных прав современное отечественное гражданское законодательство пока еще стремится к пирамиде, в виде которой еще древние греки представляли правовое государство и на вершине которой - человек с его волей. В отношении же наследования по закону действует остаточный принцип: "имеет место, когда и насколько оно не изменено завещанием" (ст. 1111 ГК). Иные случаи наследования по закону сводятся к отсутствию наследников по завещанию, в том числе отсутствию у них права наследовать, отстранению их от наследования (ст. 1117 ГК), непринятию ими наследства, их отказу от наследства (ста­тьи 1141, 1157 ГК), а также к праву на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК), к наследственной трансмиссии {ст. 1156 ГК), к наследова­нию выморочного имущества (ст. 1151 ГК).

По аналогии с римским частным правом можно выделить две концепции понятия наследования. Во-первых, юридическая фикция о посмертном продолжении власти домовладыки (paterfamilias); во-вторых, оценка наследования как юридический вывод из существующих экономических отношений общества. 6 Основанием для такой постановки вопроса является развитие частной собственности, соответствующий ее уровень. В этом аспекте наследственное право является логическим завершением права собственности и вместе с тем производной от материально-экономической базы общества. Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность свободно жить и работать с осознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.

Право собственности является основополагающей основой наследственного права. Согласно ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 7 Право частной собственности охраняется законом. В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется госу­дарством, при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще­ственного и должностного положения, места жительства, отно­шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Юридические гарантии реализации наследственных прав пре­дусмотрены нормами российского законодательства, регулирую­щими наследственные правоотношения, под которыми понима­ются урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежав­ших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или не­скольким лицам (наследникам). Следует подчеркнуть, что сфера влияния самого наследственного права гораздо шире сферы действия наследственных отношений, поскольку наследственные правоотношения являются частью как наследственного права так и гражданского права. Данные правоотношения составляют предмет наследственного права как подотрасли российского гражданс­кого права. Регулирующие их нормы закреплены в Гражданском кодексе РФ (раздел V «Наследственное право»). 8 Порядок юридического оформления наследственных прав граждан также оп­ределен в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате 9. Кроме того, к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы Семейного кодекса РФ и Гражданского процессуального кодекса РФ, в частности при разрешении споров, связанных с правом наследования.

Из содержания наследственных правоотношений следует, что наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или не­скольким лицам (наследникам) в порядке универсального пра­вопреемства, т.е. в неизменном виде как единого целого в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное (об универсальном правопреемстве упоминается в ст. 387 ГК РФ) 10. Данное определение наследования как правового института не только включает в себя элементы, закрепленные в ст. 1110 ГК РФ, но и соответствует сложившемуся в науке граждан­ского права толкованию понятия «наследование». Так, В.И. Серебровский рассматривал наследование как правопреемство на­следников в отношении имущества умершего собственника (наследодателя) 11. Более широкое определение права наследова­ния давалось Д.И. Мейером и включало законодательное опре­деление судьбы юридических отношений, переживающих его субъекта и установление лица, которое вправе вступить в эти отношения 12. Очевидно, что данная дефиниция объединяет пра­вопреемство наследников в отношении как имущества наследо­дателя, так и принадлежавших ему на момент смерти имуще­ственных прав, а также принятых им на себя и оставшихся неисполненными обязательств. Ученый-юрист Н. В. Чельцова в рассуждениях идет дальше Мейера, предлагая более широкое юридическое определение наследственных правоотношений: «Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются и с его смертью. Они переходят на новое лицо, и как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. То есть новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такое положение, которое соответствует положению умершего лица, как бы заменяя его. Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считается общим или универсальным правопреемством. Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей происходит непосредственно, то есть наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц.»13

От универсального наследственного преемства следует отличать правопреемство частное или сингулярное. Сингулярный преемник приобретает не всю совокупность принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельное право и приобретает его не непосредственно от наследодателя, а через наследника. Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное действие - предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем по наследству доме, передать из состава наследства какую-то вещь или несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т.д. Такое правопреемство в отдельных правах умершего наследованием не является.

Юридически правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника. К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами либо про­тиворечит самой гражданско-правовой природе этих прав и обязанностей. По наследству переходят лишь те права и обязанно­сти, которые наследодателю принадлежали, причем переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследник может даже не знать, что именно входит в состав наследства. Принятие на­следства под условиями или с оговорками не допус­кается. Акту принятия наследства придается обрат­ная сила. Если наследник принимает наследство, то оно считается перешедшим к нему (целиком или в соответствующей части, если наследников несколь­ко) уже с момента открытия наследства.

По общему правилу, наследство переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если иное не установлено Гражданским кодексом РФ. В наслед­ственное имущество могут входить разнообразные права и обязан­ности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и т.п.

Следует однако отметить, что не все юристы считают, что при наследовании имеет место универсальное правопреемство, то есть преемство во всех правах и обязанностях наследодателя. Например, Н.Д. Егоров считал, что при наследовании речь должна идти не о правопреемстве, а о преемстве, причем не в самих правах, а в объектах этих прав 14. Автор выводил за пределы наследства пассив (долги, обременяющие наследство). Он придерживался позиции, высказанной В.И. Серебровским: «Долги являются … только «обременением» наследства, но не его составной частью. Долги могут уменьшить наследственное имущество (наследство), даже полностью его исчерпать, но сами в состав наследственного имущества не входят. Если бы долги входили в состав наследственного имущества, то они уже никак не могли бы «обременять» его.»15 Однако эта точка зрения широкой поддержки в российской юриспруденции не получила. В настоящей работе будем исходить из понятия, что при наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам переходит в порядке правопреемства.

Открытие наследства большинство специалистов рассматривают как возникновение наследственных правоотношений. Как и в римским частном праве наследство в Российской Федерации открывается со смертью наследодателя (статья 1113 ГК РФ), а при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим (статья 1114 ГК РФ) 16. Под смертью подразумевается прекращение физиологического существования индивида и тем самым прекращается правоспособность гражданина (п. 2 ст. 17 ГК). Объявление гражданина умершим (ст. 45 ГК), влекущее за собой право­вые последствия, аналогичные тем, которые наступают при смерти, ба­зируется на предположении (презумпции) факта его физической смерти. Гражданин может быть объявлен судом умершим при одновременном наличии трех условий:

  1. отсутствия в месте его жительства сведений о месте его пребывания;

  2. определенной длительности отсутствия таких сведений;

  3. невозможности установить место пребывания гражданина.

При этом гражданским законодательством предусмотрено три срока отсутствия сведений:

  1. пять лет - общий, в ординарных условиях;

  2. два года со дня окончания военных действий - специальный, в отношении военнослужащих или иных граждан, пропавших без вести в связи с военными событиями;

  3. шесть месяцев - сокращенный, при наличии обстоятельств, угро­жавших смертью гражданину или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая.

В случае объявления умершим гражданина пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (статья 1114 ГК РФ). При этом объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них (статья 1114 ГК РФ). Таким образом, смерть гражданина (наследодателя) нормативно признается единственным юридическим фактом (событием), с которым закон связывает возникновение наследственных правоотношений: это имеет практическое значение, так как отражает непосредственную связь между вышеуказанными положениями теории права и нормой закона, что и позволяет в дальнейшем последовательно раскрыть конструкцию наследственного правоотношения в целом.

При решении вопросов о времени и месте открытия наследства на­блюдается преемственность с нормами ГК РСФСР и лишь большая детализация. Днем открытия наследства, согласно ст. 1114 ГК, является день смерти гражданина или день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, или день предпо­лагаемой гибели гражданина, указанный в решении суда как день смерти. Весьма существенным моментом является и то, что для определения времени открытия наследства имеет значение имен­но день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга, в один и тот же день, они считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. К наследованию призываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК).

Со временем открытия наследства связано определение большого числа существенных вопросов, в том числе: 1) круга призываемых к наследованию наследников (ст. 1116 ГК); 2) состава наследственного имущества (ст. 1112 ГК); 3) сроков для принятия наследства или отказа от него (статьи 1154, 1157 ГК), а также совершения иных юридически значимых действий (ох­рана наследства, доверительное управление наследственным имуществом); 4) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 1163 ГК); 5) момента возникновения права наследников па наследственное имущество (ст. 1152 ГК); 6) сроков для предъявления кредиторами претензий (ст. 1175 ГК); 7) применимого законодательства (ст. 4 ГК).

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (Ст. 1115 ГК РФ) 17. Часто случается, что человек проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, а смерть наступила в третьем. Поэтому закон четко определяет, что местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно не известно - место нахождения имущества или его основной части (статья 1115 ГК РФ).

Местом жительства гражданина согласно ст. 20 ГК РФ признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (статья 20 ГК РФ). В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная часть наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается судом в порядке особого производства (статья 247 ГПК РСФСР). Заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя (статья 249 ГПК РСФСР). Если последнее место жительства наследодателя, обладающего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства признается место нахождения такого наследственного имущества. В случае, когда указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. При этом ценность имущества (недвижимого или движимого) должна определяется исходя из его рыночной стоимости, т.е. стоимости аналогичного (идентичного, однородного) имущества, сложившейся в месте нахождения этой части наследства 18.

Значение места открытия определяется, во-первых: тем, что условия приобретения наследственного имущества различаются по законодательству той или иной страны для тех или иных наследственных отношений; во-вторых: место открытия наследства определяет место нотариального оформления наследственных прав наследников при отсутствии спора между ними, а также применения мер по охране самого наследства. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории России, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. При этом ценность имущества должна определяться исходя из его рыночной стоимости.

Весьма существенным для наследственных правоотношений является объект этих отношений, то есть наследственная масса как совокупность принадлежав­ших наследодателю на день открытия наследства на праве частной собственности вещей, иного имущества и его имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном законом. Здесь необходимо подчеркнуть, что речь идет о совокупности не вещей, а прежде всего личных имущественных правах и обязанностях. Думается, правильнее будет определение наследства как комплекса имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно единое целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права. При этом права наследодателя составляют актив наследства, а его обязанности - пассив. В случаях, указанных в гражданском законодательстве, в порядке наследования переходят и некоторые личные неимущественные права наследодателя. Данное понятие представляется юридичес­ки более точным, чем формулировка ч. 1 ст. 1112 ГК РФ, объединяющая в составе наследства принадлежавшие наследодателю вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Юридическая неточность данной нормы становит­ся очевидной при ее сопоставлении со ст. 128 ГК РФ, в которой в понятие имущества как объекта гражданского права не включа­ются обязанности. Это подтверждают и работы Серебровского, намеренно исключавшею из состава наследства обязанности (долги, пассив) наследодателя, указывая, что «долги являют­ся ... только «обременением» наследства, но не его составной частью»19. Думается, что во избежание противоречия между нормами Гражданского кодекса РФ правильнее определять понятие наследства как обязательства наследодателя, но выведенные из понятия имущества, поскольку в разделе V «Наследственное право» ГК РФ понятия «имущество», «наследство», «наследствен­ное имущество» являются синонимами 20.

Наследственная масса, таким образом, независимо от того, сосредоточена ли она в одном месте или нет, в момент открытия наследства выступает юридически как единый комплекс неразрывно связанных с личностью наследодателя имущественных прав и обязанностей, какие бы права и обязанности не входили в его состав. Очевидно, что наследственная масса по своей природе весьма неоднородна. В ее состав могут входить движимое и недвижимое имущество принадлежащее наследодателю, предметы домашней обстановки и обихода, земельные участки и иные объекты недвижимости, акции, вклады, паи в хозяйственных обществах и товариществах, банковские вклады, средства транспорта и связи, изделия из драгоценных металлов, авторские права, награды, антиквариат. В основном по наследству передаются имущественные права и обязанности наследодателя, за исключением принадлежащих умершему личных неимущественных прав и нематериальных благ, к которым согласно ст. 150 ГК РФ относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право авторства 21. Здесь следует различать неотчуждаемые права и свободы человека (п. 2 ст. 2 ГК), круг которых определен в главе 2 действующей Конституции РФ и которые несколько видоизменено даны в ст. 150 ГК РФ “Нематериальные блага” (жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право авторства и т. д.), с одной стороны, и права и обязанности с сильным личностным элементом, как правило, вытекающие из обязательств, с другой стороны. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 1112 ГК РФ не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты (ст. 120 СК РФ), право на возме­щение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (ст. 383 ГК), а также права и обязанности, переход которых в порядке насле­дования не допускается Гражданским кодексом РФ или другими законами.

Особняком стоят права и обязанности, по природе своей, может быть, и отчуждаемые, но с особым легальным режимом. Так, например, напрашивается отдаленная аналогия с режимом недвижимости, установленным для под­лежащих государственной регистрации воздушных и морских судов, су­дов внутреннего плавания, космических объектов. В качестве примера можно привести п. 2 ст. 1038 и п. 2 ст. 1050 ГК.

В состав наследства также не входят, но подлежат передаче в специ­альном порядке государственные награды 22, которых был удостоен насле­додатель и на которые распространяется законодательство о государст­венных наградах Российской Федерации (часть первая ст. 1185 ГК). Напротив, принадлежавшие наследодателю государственные награды, на кото­рые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, почетные, памятные и иные знаки, в том числе в составе коллекций, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях (п. 2 ст. 1185 ГК).

Во изменение действовавшего ранее порядка в состав наследства вклю­чаются средства транспорта и иное имущество, предоставленные насле­додателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоя­тельствами (ст. 1184 ГК).

Традиционно выделяются в составе наследства предметы обычной домашней обстановки и обихода, так как на их получение имеет пре­имущественное право в счет своей наследственной доли наследник, про­живавший на день открытия наследства совместно с наследодателем (ст. 1169 ГК). Преимущественное право предоставлено еще в отношении одного объекта - неделимых вещей. Оно принадлежит наследнику, обладавшему совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, и также засчитывается в наследственную долю (ст. 1168 ГК).

Что же касается наследства члена потребительского (жилищного, дачного и т. п.) кооператива, то в его состав входит его пай 23. Это соответствует сложной системе отношений собственности в потребительском кооперативе. Его имущест­во принадлежит ему на праве собственности, но члены жилищных, жи­лищно-строительных, дачных, гаражных или иных потребительских коо­перативов, а также другие лица, имеющие право на паенакопления, при условии полного внесения паевого взноса за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставляемое этим лицам кооперативами, приобретают на данное имущество право собственности (п. 4 ст. 218 ГК). При этом кооператив одновременно утрачивает на него право собственности.

Особо примечателен запрет отказа наследнику члена потребительского кооператива в приеме в члены кооператива (ст. 1177 ГК). В случае, когда пай наследодателя перешел к нескольким наследникам, решение вопроса о том, кто из них может быть принят в члены потребительского коопера­тива, а также порядок, способы и сроки выплаты остальным наследни­кам (не ставшим членами кооператива) причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре, определяются законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соот­ветствующего кооператива. 24

В наследственную массу в установленных законом случаях также могут включаться земельные участки, находившиеся в собствен­ности либо наследуемом владении наследодателя, земельные акции (земельный паи), доля в стоимости производственных фондов колхозов (совхозов) или акции на сумму этой доли, владельцем которых являлся наследодатель, а также оставшееся после его смерти другое имущество, которое в силу ст. 213 ГК РФ может являться объектом права собственности гражданина. Приобретение несколькими нанимателями жилой площади в собственность квартиры в силу Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 25 порождает право собственности на квартиру каждого из них, и в случае смерти одного из собственников наследники вправе наследовать его долю. Это положение действует независимо от того, приобретена ли квартира в общую собственность или с определением долей. Не может быть включено в наследственную массу недвижи­мое и иное имущество, оставшееся после смерти наследодате­ля, если им добросовестно и открыто владели как собственники гражданин или юридическое лицо на протяжении 15 лет (недви­жимым) или 5 лет (иным имуществом), так как в указанном случае эти лица в соответствии с п. 1 ст. 234 ГК РФ приобрели право собственности на имущество, принадлежавшее наследо­дателю. Это положение действует и когда у умершего были наследники, но наследственного имущества они не приняли и претензий в отношении него не имели. Учитывая, что в наследственную массу может быть включено только имущество, принадлежавшее наследодателю на закон­ных основаниях, не подлежат передаче по наследству самоволь­но возведенные строения или помещения.

В связи с расширением круга объектов, могущих находиться в собст­венности граждан, в отдельную статью выделено наследование принад­лежавшего умершему на праве собственности земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, хотя они входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях (ст. 1181 ГК, см. также главу 17 ГК). Здесь же отмечено, что при наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком также по наследству переходят находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения. На принятие наследства, в состав которого входит указанное имущество, не требуется специальное разрешение. Однако потребуется регистрация права собственности или права пожизненного наследуемого владения в отношении этого земельного участка. 26

Существенно расширило состав наследуемого имущества включение в предмет гражданского права предпринимательских от­ношений (ст. 2 ГК). Это доля (пай) умершего участника (члена) хозяйственного общества, хозяйственного товарищества или производственного кооператива в скла­дочном (уставном) капитале такого юридического лица (ст. 1176 ГК, см. также параграфы 2 и 3 главы 4 ГК), предприятие (статьи 1178, 132 ГК), имущество члена крестьянского (фермерского) хозяйства (статьи 1179, 23, 253 - 255, 257 - 259 ГК).

Система хозяйственных товариществ включает в себя:

1) полное товарищество; 2) товарищество на вере (коммандитное товарищество).

Система хозяйственных обществ включает в себя:

1) общество с ограниченной ответственностью;

2) общество с дополнительной ответственностью;

3) акционерное общество.

Следует подчеркнуть, что согласно определению все эти юридические лица - изначально добровольные объединения, в отношении которых их участники имеют обязательственные права (часть вторая п. 2 ст. 48 ГК), в основном - право требовать долю прибы­ли от деятельности организации. Положение, согласно которому участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере, то есть осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по его обязательствам своим имуществом (п. 1 ст. 82 ГК), могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации (часть первая п. 4 ст. 66 ГК), несколько ограничивает права на­следников, что показано далее. Если в соответствии с гражданским законодательством или учреди­тельными документами юридического лица для вступления наследника в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников (членов) юридического лица и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от юридического лица действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества (часть вторая п. 1 ст. 1176 ГК). Эта норма корреспондирует статьям 78, 93, 111 ГК и яв­ляется компромиссом между корпоративными интересами юридическо­го лица и интересами наследника.

Подчеркивая вышесказанное, следует добавить к условиям вступления в хозяйственное товарищество или производственный кооператив удов­летворение самого наследника требованиям закона. Для вступления в полное товарищество или в товарищество на вере в качестве полного товарища гражданину необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а некоммерческой организации - реорганизоваться в коммерческую. В противном случае они получают денежный или нату­ральный эквивалент унаследованной доли (пая), то есть наследуемое имущество ограничивается материальной частью (вещи, деньги, ценные бумаги) и по наследству не переходят организационно-имущественные права (например, право на участие в управлении юридическим лицом) и другие права на будущее (например, длящееся право на долю в прибыли). Наследник, к которому перешла доля в складочном капитале товари­щества на вере вкладчика такого юридического лица, то есть участника, который несет риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах суммы внесенного им вклада и не принимает участия в осу­ществлении товариществом предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 82 ГК), становится вкладчиком товарищества на вере (п. 2 ст. 1176 ГК). В силу принципа свободы отчуждения акций акционерного общества и, следовательно, мобильности его состава, наследники, к которым пе­решли эти акции, безусловно становятся участниками акционерного общества (п. 3 ст. 1176 ГК).

Предприятие, в отличие от действовавшего ранее законодательства, является не субъектом, а объектом гражданских правоотношений. Оно представляет используемый для осуществления предпринимательской деятельности имущественный комплекс, включающий в себя: вещи (земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвен­тарь, сырье, продукцию); имущественные права (права требования); имущественные обязанности (долги); а также (если иное не предусмотрено законом или договором) исклю­чительные права (в том числе права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги - фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) (ст. 132 ГК). На предприятие в целом устанавливается режим недвижимости, сле­довательно, наследник должен будет зарегистрировать свое право на него. Целям стабильности гражданского оборота и непрерывности производст­венной деятельности служат нормы о преимущественном праве наслед­ника - индивидуального предпринимателя или коммерческой организа­ции на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия и о запрете раздела предприятия (ст. 1178 ГК).

Что же касается крестьянского (фермерского) хозяйства, то оно, согласно ст. 1 Федерального закона РФ "О крестьянском (фермерском) хозяйст­ве" является объединением граждан, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии. 27 Предпринимательская деятельность осуществляется без образования юридического лица, но к ней могут применяться правила гражданского законодательства, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации или существа пра­вовых отношений. Имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если соглашением между ними не установле­но иное.

Вероятно в связи с этим, а также в целях стабильности гражданского оборота и непрерывности сельскохозяйственной производственной деятельности, в законе предусмотрено два варианта наследственного право­преемства:

1) если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяй­ства является членом этого хозяйства или вступает в его члены, то он наследует долю умершего;

2) если наследник не является членом этого хозяйства, то он имеет только право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доли в имуществе крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 1179 ГК).

Что же касается невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию (подлежавшие выплате наследодателю к ним платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и т. п.), то они также вхо­дят в состав наследства, но их наследование отличается спецификой по субъектному составу, порядку и срокам (ст. 1183 ГК), о чем будет сказа­но позднее.

Касательно же долгов следует подчеркнуть, что долги наследодателя хотя и входят в наследственное имущество, но наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости пере­шедших к нему активов в наследственном имуществе (ст. 1175 ГК). При наличии нескольких наследников, принявших наследство, они должны отвечать по долгам наследодателя солидарно (то есть кредитор вправе требовать исполнения как от всех наследников совместно, так и от любого из них в отдельности полностью или частично по своему усмотрению - ст. 323 ГК), но опять-таки в пределах стоимости перешедшего к ним наследства. Необходимо отметить демократизм этой нормы, так как по праву Испании, на­пример, когда долги превышают стоимость активов, наследник отвечает по ним, по общему правилу, собственным имуществом 28. Однако, подчеркнем, что право ограничения имущественной ответственности по насле­дуемым долгам все же применяется как исключение и требует специальной заявительной процедуры и специальных сроков.





§ 1.2. Анализ субъектного состава наследственных правоотношений


При определении кто является субъектами наследственных правоотношений в российской юридической науке нет четких позиций. Действующее российское законодательство определяет субъектами наследственных правоотношений на­следодателя (завещателя) и его наследников, призываемых к наследованию в силу закона или завещания. Кроме того, в данных правоотношениях участвуют нотариус 29 или иные лица, уполно­моченные совершать соответствующие нотариальные действия (ст. 1127 ГК РФ, ст. 37 и 38 Основ законодательства о нотариа­те), отказополучатель, исполнитель завещания (душеприказчик), свидетели.

Суханов отмечает, что «субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники.»30 Сергеев и Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут»31. Юридически грамотнее будет определение, что наследодатель - это живой гражданин, после смерти которого его права и обязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другим лицам (наследственное правопреемство) (Курсив мой О.В). Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Им может быть любой гражданин Российской Федерации, в том числе недееспособные и ограниченно дееспособные лица, иностранный гражданин или физическое лицо, не имеющее гражданства. Недееспособные или ограниченно дееспособные граждане могут быть наследодателями постольку, поскольку основанием наследования является не факт осознания и осмысления человеком тех или иных событий, умение правильно руководствоваться своей волей и т. п., а лишь такое событие, как смерть человека или приравненное к ней объявление умершим.

Наследники приобретают право наследования с момента открытия наследства. Для принятия наследства требуется волеизъявление наследника. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Российское законодательство предусматривает и такой распространенный в римском праве способ принятия наследства, как фактическое вступление во владение наследственным имуществом. Указанные действия должны быть совершены в течении шести месяцев со дня открытия наследства. В соответствии с частью 3 статьи 1154 ГК РФ лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем согласии принять наследство в течении оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев32.

Круг наследников в ст. 1116 ГК очерчен в полном соответствии с принципом равенства участников гражданских правоотношений (ст. 1 ГК). Отметим, что равенство субъектов гражданских правоотношений – это не имущественное равенство, не равенство их правоспособности, не “уравниловка”, а равенство по обладанию самостоятельной волей, так как в обществе равенство существует только в правовой форме”. 33

Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Важно, что правом наследования по закону также обладают лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Наряду с этим закон (статья 1116 ГК РФ) признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Этими лицами при наследовании по закону являются дети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти.

К наследованию могут призываться граждане (физические лица), находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (Ст. 1116 ГК РФ). К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону - Российская Федерация в соответствии со статьей 1151 ГК.

Формулировка, касающаяся физических лиц, отличается от действо­вавшей ранее ст. 530 ГК РСФСР. Наблюдается унификацию и ужесто­чение требований к наследникам и по завещанию, и по закону: это любые лица, находящиеся в живых на момент смерти наследодателя, или любые лица, зачатые при его жизни и родившиеся живыми после откры­тия наследства. При этом для возникновения права насле­дования важен факт рождения ребенка жизнеспособным независимо от времени, которое ребенок прожил: только мертво­рожденные не признаются наследниками. Необходимо обратить особое внимание, что в указанной норме имеются ввиду не толь­ко зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства его лети, но и иные лица, которые отно­сятся к наследникам по закону или указаны наследодателем в завещании.

Часть 3 Гражданского Кодекса РФ ст. 1142-1145 значительно расширила круг возможных наследников по закону, предусматривая восемь очередностей наследования 34 (более подробно см главу 2 работы). Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. Теперь наследниками могут быть дяди и тети наследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры (по праву представления). Причем в основу очередности положена степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Статья 1145 ГК РФ предусматривает в качестве родственников и двоюродных праправнуков, и троюродных внуков, и троюродных братьев и сестер 35. Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях. Статьей 1147 ГК РФ к кровным родственникам (родственникам по происхождению) приравниваются усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой стороны.

Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. По статье 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определять доли наследников в наследстве, лишить наследника одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные гражданским законодательством о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание. Однако, круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательно ограничен. Согласно статьи 1117 ГК РФ о недостойных наследниках существуют несколько категорий лиц, которые лишаются права наследования в силу своего недостойного поведения в отношении наследодателя. Так согласно статьи 1117 ГК РФ ни наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. Недостойность поведения гражданина во всех случаях должна быть подтверждена в судебном порядке. При этом следует иметь в виду, что лишение права наследования родителей и детей за их недостойное и противоправное поведение обязательно лишь при наследовании по закону. При наследовании по завещанию оно не обязательно, так как наследодателю предоставлено право самому решать, как поступить в отношении лиц, допустивших такое поведение. Он вправе не принять этот факт во внимание и оставить этих лиц наследниками по завещанию (ст.1117 ГК РФ).

Вторая категория наследников - юридические лица (отдельные государственные, кооперативные и общественные организации), которые, в отличие от граждан, могут быть наследниками только по завещанию (статья 1121 ГК РФ). Неоднозначно воспринимается включение международных организаций в группу государственных и административно-территориальных образований: ведь по общему правилу они обладают статусом юридического лица. Сомнитель­ным выглядит отказ административно-территориальным образованиям иностранных государств в праве наследования по завещанию, если ГК наделяет этим правом аналогичные отечественные структуры - муници­пальные образования.

И, наконец, третий случай, когда наследником является само государство. Статьи 1116 и 1151 ГК РФ содержит перечень ситуаций, когда наследственное имущество полностью или частично переходит государству. Наследование всего имущества имеет место в случаях:

  1. когда все наследственное имущество завещано государству и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части;

  2. когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию;

  3. когда все наследники лишены завещателем права наследования либо не имеют такого права в силу установленных законом оснований (статья 1117 ГК РФ);

  4. когда ни один из наследников не принял наследства (статья 1151 ГК РФ), либо все отказались в пользу государства (статья 1151 ГК РФ).

Порядок наследования и учета такого имущества, считаемого вымороченным (bonum vacans), определяется законом. На сегодняшний день действует ст. 225 ГК “Безхозяйные вещи”, в связи с чем остается открытым вопрос: наследует ли государство именно вещи (по образцу Англии, США, Франции) или приобретает активы, так и пассивы, т.е. долги наследодателя (по образцу ФРГ, Швейцарии, Японии). ГК РСФСР однозначно придерживался второго варианта (ст. 553 ГК РСФСР). К спорным моментам относится и то, что «выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону не к государству, как это имеет место сейчас, а в собственность муниципального образования по месту открытия наследства. Следует отметить, что в проекте части 3-й ГК РФ предусматривалось, что выморочное имущество переходит либо в собственность города или района (кроме района в городе) по месту открытия наследства, либо к учреждению социальной защиты, если гражданин находился на содержании в нем, либо к монастырю – после смерти монашествующего (при этом к монастырю переходит не все имущество умершего, а лишь движимое имущество, оставшееся в монастыре, а также имущество в виде вкладов умершего в кредитных учреждениях), либо к обществу, товариществу, кооперативу (имущество, принадлежащее умершему в виде акций (вкладов, паев) в данном обществе, товариществе, кооперативе).»36 Разработчики отказались от этой формулировки, справедливо отметив, что при таком раскладе выморочное имущество может остаться без присмотра.

Логическое завершение в современном законодательстве получила норма ст. 531 ГК РСФСР, оказавшая в свое время влияние и на часть вторую действующего Кодекса (п. 1 ст. 578 ГК). Статья 1117 ГК "Недос­тойные наследники" различает лиц, абсолютно не имеющих права насле­довать (п. 1), и относительно - то есть тех, кто может быть отстранен от наследования (п. 2). Так, для первой группы имеет значение:

  1. характеристика деяния - противоправные действия (расширенный термин по сравнению с "противозаконными" 1964 года);

  2. целеполагание - призвание субъекта или других лиц к наследова­нию либо увеличение причитающейся субъекту или другим лицам доли наследства;

  3. направленность - против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании (то есть налицо либо потерпевший, либо объект правонарушения);

  4. форма вины - умысел;

  5. степень завершенности - законченное нарушение или попытка ("способствовали или пытались способствовать");

  6. обязательное условие - судебное постановление по факту ("если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке").

Эти лица не наследуют ни по завещанию, ни по закону. Кроме того, не наследуют по закону родители после детей, в отноше­нии которых первые лишены в судебном порядке родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. Эта норма - логическое продолжение п. 1 ст. 71 СК: "Родители, лишенные родитель­ских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав...". Однако, в силу принципа свободы завещания (ст. 1119 ГК) сами дети могут завещать свое имущество таким родителям.

Во вторую группу входят граждане, злостно уклонявшиеся от выпол­нения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию на­следодателя. Так как они могут быть по требованию заинтересованного лица отстранены только от наследования по закону, то мы приходим к закономерному выводу, что речь идет об алиментных обязательствах чле­нов семьи:

1) родителей в отношении несовершеннолетних детей и нетрудоспособ­ных совершеннолетних детей (статьи 80, 85 Семейного кодекса (СК), п. 3 ст. 1142 ГК);

2) совершеннолетних детей в отношении родителей (ст. 87 СК, п. 1 ст. 1142 ГК);

3) супругов - по отношению друг к другу (ст. 89 СК, п. 1 ст. 1142 ГК);

4) братьев и сестер в отношении своих несовершеннолетних и нетрудоспо­собных совершеннолетних братьев и сестер (ст. 93 СК, п. 1 ст. 1143 ГК);

5) дедушек и бабушек в отношении внуков (ст. 94 СК, п. 1 ст. 1143 ГК);

6) внуков в отношении дедушек и бабушек (ст. 95 СК, п. 2 ст. 1142 ГК - по праву представления согласно ст. 1146 ГК);

7) пасынков и падчериц в отношении отчима и мачехи {ст. 97 СК, п. 3 ст. 1145 ГК).

В отличие от семейного законодательства, предусматривающего в ря­де случаев алиментные обязательства в отношении бывших супругов (ст. 90 СК), последние не являются наследниками по закону, в связи с чем неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанно­стей не имеет юридической силы в смысле раздела V ГК. Кроме того, круг наследников по закону шире, чем круг лиц, на которых СК возлага­ет алиментные обязательства. Представляется, что в качестве основания могут быть использованы ст. 96 СК (об обязанности воспитанников со­держать своих нетрудоспособных нуждающихся воспитателей) и кон­кретные судебные решения.

Сложнее обстоит дело с характеристикой "заинтересованного лица", в связи с реформированием процессуального законодательства и с за­вершенностью правонарушения. Использование прошедшего времени ("уклонявшихся") не позволяет однозначно решить вопрос: речь идет о длящемся правонарушении, существовавшем на момент смерти наследо­дателя и (или) завершенном без исполнения алиментоплательщиком сво­их обязанностей либо сюда же можно относить любой факт злостного уклонения от обязанностей по содержанию вне зависимости от после­дующего изменения поведения субъекта еще при жизни наследодателя.

В силу принципа свободы завещания (ст. 1119 ГК) лицо, нуждавшееся в содержании, может завещать свое имущество таким гражданам. Кроме того, в п. 1 ст. 1117 ГК существует прямое указание: граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. То есть, Россия восприняла упрощенную процедуру акта прощения недостойного наследника: через указание в завещании. За рубежом обычно акт прощения оформляется как отдельный документ. Представ­ляется, что реабилитация недостойного наследника может быть осуществлена не только посредством односторонней сделки (в завещании, самим наследодателем), но и в судебном порядке. Мы говорим не о реабилита­ции по выполнении таким наследником условий, по достижению со­стояния, указанных в завещании для данного случая (rehabilitation tacita по праву Испании), а об отмене вынесенных ранее судебных постанов­лений, в силу которых наследник признан недостойным. Это также осуществляется в официальном порядке и после смерти завещателя.

Весьма полезными являются новеллы:

-о возврате недостойными наследниками всего неосновательно полу­ченного из состава наследства по правилам главы 60 ГК "Обязательст­ва вследствие неосновательного обогащения" (п. 3 ст. 1117 ГК) и о возмещении стоимости работы, услуги (п. 5 ст. 1117 ГК), что соответ­ствует компенсаторной функции гражданско-правовой ответственности;

- о распространении правил о недостойных наследниках на наследников, имеющих обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117, ст. 1149 ГК) и их применении к завещательному отказу (п. 5 ст. 1117, ст. 1137 ГК).

Недостойные наследники не призываются к наследованию обязатель­ной доли, так как оно относится к наследованию по закону. В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определен­ной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказо­получателя работы или оказанной ему услуги как стоимость неоснова­тельного обогащения в случае невозможности возвратить в натуре неос­новательно полученное имущество (ст. 1105 ГК).

При бесспорности оснований к устранению от наследования и отсут­ствии спора о наследстве гражданин может быть исключен из состава наследников самим нотариусом при выдаче свидетельства о праве на на­следство. В целом же мы убедились: легальные ограничения в наследственном праве касаются наследования по закону, а не наследования по завеща­нию, при котором реализуется воля собственника-наследодателя.

Завершить рассмотрение общих положений о наследовании можно указанием на широкий круг источников: ГК, иные законы в случаях, предусмотренных законом, иные правовые акты (п. 2 ст. 1110 ГК, ср. со статьями 3, 7 ГК) 37.


СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА


О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ У СУДОВ ПО ДЕЛАМ О НАСЛЕДОВАНИИ


Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 (в редакции от 21 декабря 1993 г., с изменениями от 25 октября 1996 г.)

(Извлечение)


2. При рассмотрении споров о наследовании лиц, которые в силу ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР могут быть признаны не имеющими права наследовать, необходимо иметь в виду, что их противозаконные действия, способствовав­шие призванию к наследованию, установленные приговором суда, являются по смыслу указанной статьи основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий.

В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосто­рожности, правило, предусмотренное ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР, неприменимо.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Изучение особенностей института наследования в Российском гражданском праве - План работы введение: глава изучение института наследования: § Основные теоретические положения о наследовании: § Анализ субъектов наследственных правоотношений: Судебная практика iconИзучение особенностей института наследования в Российском гражданском праве - План работы введение: глава изучение института наследования: § Основные теоретические положения о наследовании: § Анализ субъектов наследственных правоотношений: Судебная практика
1787.3kb.   Квалификационная дипломная работа, ГО ВПО МГУС, 2004 г. права принадлежат О.В. Мосину
Изучение особенностей института наследования в Российском гражданском праве - План работы введение: глава изучение института наследования: § Основные теоретические положения о наследовании: § Анализ субъектов наследственных правоотношений: Судебная практика iconПлан: Цель работы Ход работы Описание препарата Аномалии развития поясничного отдела позвонков. Вывод
53.3kb.   Цель работы: изготовление учебного препарата – соединения поясничных позвонков; изучение морфологических особенностей строения
Изучение особенностей института наследования в Российском гражданском праве - План работы введение: глава изучение института наследования: § Основные теоретические положения о наследовании: § Анализ субъектов наследственных правоотношений: Судебная практика iconПОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ НОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ - Дипломная работа поблемы регулирования отношений по управлению многоквартирным домом в гражданском законодательстве
1059.1kb.   Очередность и субъектный состав наследования по закону. Наследственная масса как имущественный комплекс. Исследование проблем включения...
Изучение особенностей института наследования в Российском гражданском праве - План работы введение: глава изучение института наследования: § Основные теоретические положения о наследовании: § Анализ субъектов наследственных правоотношений: Судебная практика iconКонцепция развития института С. 3 Направления деятельности института С. 3 Приоритетные направления деятельности С. 4
82.2kb.  
Изучение особенностей института наследования в Российском гражданском праве - План работы введение: глава изучение института наследования: § Основные теоретические положения о наследовании: § Анализ субъектов наследственных правоотношений: Судебная практика iconВ. С. Виноградов В49 Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М.: Издательство института общего среднего образования рао, 2001. 224 с
3086.4kb.   В49 Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). — М.: Издательство института общего среднего образования рао, 2001....
Изучение особенностей института наследования в Российском гражданском праве - План работы введение: глава изучение института наследования: § Основные теоретические положения о наследовании: § Анализ субъектов наследственных правоотношений: Судебная практика iconформирование активной речи ребенка с аутизмом - Содержание Введение 3 Глава 1 Теоретические вопросы изучения активной речи у детей младшего школьного возраста с рас 9
996.7kb.   Экспериментальное изучение активной речи у детей младшего школьного возраста с рас 45
Изучение особенностей института наследования в Российском гражданском праве - План работы введение: глава изучение института наследования: § Основные теоретические положения о наследовании: § Анализ субъектов наследственных правоотношений: Судебная практика iconОтчет о лабораторной работе №1 по дисциплине «Электрические и электронные аппараты» Изучение конструктивных особенностей электрических аппаратов
73.9kb.  
Изучение особенностей института наследования в Российском гражданском праве - План работы введение: глава изучение института наследования: § Основные теоретические положения о наследовании: § Анализ субъектов наследственных правоотношений: Судебная практика iconЗадачи исследования: Изучение геологического строения Изучение геоморфологии района
490.5kb.  
Изучение особенностей института наследования в Российском гражданском праве - План работы введение: глава изучение института наследования: § Основные теоретические положения о наследовании: § Анализ субъектов наследственных правоотношений: Судебная практика iconПлан Введение Глава Будущее в модусе времени. Глава Будущее в современной философии. Проблемы бифуркации
196kb.  
Изучение особенностей института наследования в Российском гражданском праве - План работы введение: глава изучение института наследования: § Основные теоретические положения о наследовании: § Анализ субъектов наследственных правоотношений: Судебная практика iconПлан Введение Глава Будущее в модусе времени. Глава Будущее в современной философии. Проблемы бифуркации
173.4kb.  
Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©CoolReferat 2000-2012
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Основная база рефератов
Рефераты